нужно ли согласие супруга при завещании квартиры
Нужно ли согласие супруга при оформлении завещания?
Квартира куплена нами в период брака. Но оформлена на мужа, он единственный собственник. В этой квартире прописана и проживает наша дочь со своей семьей.
Нужно оформить на нее завещание от мужа. Потребуется ли мое нотариальное согласие при оформлении завещания? Идти к нотариусу вдвоем, или согласия не надо и он один может все оформить? Спасибо. С уважением,
Ответы на вопрос:
Он один и без вашего участия может обратится к нотариусу и оформить завещание.
Всего хорошего и спасибо за обращение на сайт.
Ваше согласие обязательно. Для его оформления присутствие Вашего супруга не требуется. При оформлении завещания, которое по факту является распоряжением общей собственности, при наличии согласия, Вы можете не присутствовать.
Вы меня не совсем правильно поняли. Для составления завещания на квартиру вашего согласия не требуется. Но в таком случае даже, если будет указано, что завещается вся квартира, то по факту только 50%, потому что оставшаяся половина принадлежит на праве собственности вам, а в завещании можно распоряжаться только своим имуществом.
Т.е. после смерти вашего супруга, нотариус сначала выделит вашу половину обще супружеского имущества, а потом на половину мужа выдаст соответствующие свидетельства о праве на наследство.
Поэтому если вопрос, как “передать” квартиру в собственность дочери полностью, я и предложила брачный договор только на эту квартиру, где вы определите право собственности супруга единоличное. На самом деле, это несложно, и будет касаться правового режима только на данную квартиру.
Т.е. согласно первого ответа, моего согласия не требуется.
Согласно второго ответа-согласие необходимо.
Товарищи юристы, так требуется или не требуется?
Ответы на уточнение:
Все дело в том, что муж, хоть и указан, как единственный собственник, таковым не является. На первый взгляд может показаться, что купленная в браке квартира принадлежит только мужу, раз так указано в регистрационных документах. Но это не так. Если недвижимость приобреталась в браке, супруг, не указанный в документах Росреестра, имеет такие же права, как супруг, указанный в регистрационных документах.
А стало быть, он может распорядиться только своей долей обще супружеского имущества, т.е. 50% квартиры. Для этого вам не нужно идти к нотариусу.
Чтобы мужу написать завещание на всю квартиру, необходимо у нотариуса для начала составить брачный договор (соглашение между вами и мужем), где вы укажете, что квартира является его собственностью, т.е. вам как бы нужно отказаться от законной половины нажитого в браке имущества.
Похожие вопросы
Я единственный собственник кооперативной квартиры. В квартире постоянно зарегистрированы: я,муж, дочь мужа от первого брака и моя дочь. Хочу прописать зятя. Достаточно ли моего только согласия, как собственника или надо разрешения всех зарегистрированных в этой квартире?
Моя мама хочет оформить завещание на квартиру. Квартира приобретена в период брака и является совместно нажитым имуществом. Требуется ли согласия мужа на оформление завещания? И оформить завещание она может только в отношение 1/2 доли квартиры или целой квартиры. Свидетельство о праве собственности оформлено на мою маму.
У меня в собственности находятся 1-комнатная квартира (я единственный собственник) и 1/3 в 3-комнатной квартире. Вся недвижимость приобретена в период брака (брак не расторгнут). Мой муж не является отцом моей единственной дочери. Дочь зарегистрирована в 3-х комнатной квартире, где тоже имеет в собственности 1/3. Если я по завещанию “отдам” всё, принадлежащее мне, дочери, то в случае несогласия моего мужа с завещанием, на что он сможет претендовать после его оглашения? Могу ли я в этом же завещании указывать кроме недвижимого имущества любое движимое (я имею ввиду половину нажитого в браке имущества). И как в завещании движимое имущество лучше отражает (достаточно ли будет слов “1/2 совместно нажитого имущества). Насколько в этом случае может быть уменьшена его доля, если свои права на наследство ещё заявит и моя мать (других наследников первой очереди нет)? Оформить завещание можно у любого нотариуса или только у определённого? Спасибо.
Хочу оформить дарственную на квартиру на свою дочь.
Приобретала я квартиру, будучи в браке.
Нужно ли нотариальное согласие мужа при оформлении договора дарения?
Согласие супруги при отказе мужа от наследства
Отцу досталась в наследство от его матери квартира. Он, не подумав как следует и не посоветовавшись с супругой, быстро написал отказ от наследства. К нотариусу заверять отказ не приходил, просто подписал. Имеет ли такой отказ силу и нужно ли в этом случае согласие на отказ от супруги, которая не была в курсе о наличии наследства? Есть ли возможность отозвать отказ?
Согласно п. 1 ст. 1154 Гражданского кодекса РФ наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства.
Согласно п. 1 ст. 1159 ГК РФ отказ от наследства совершается подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника об отказе от наследства.
Согласно п. 1 ст. 1157 ГК РФ наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц (ст. 1158 ГК РФ) или без указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного имущества.
Согласно п. 2 ст. 1157 ГК РФ наследник вправе отказаться от наследства в течение срока, установленного для принятия наследства (ст. 1154 ГК РФ), в том числе в случае, когда он уже принял наследство. Если наследник совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства (п. 2 ст. 1153 ГК РФ), суд может по заявлению этого наследника признать его отказавшимся от наследства и по истечении установленного срока, если найдет причины пропуска срока уважительными.
Судя по описанной ситуации, отец автора вопроса – потенциальный наследник по закону – юридически не отказался от наследства, но не принял его, поскольку, по смыслу закона, отказ совершается в письменной форме путем подачи нотариусу в течение шести месяцев со дня открытия наследства (смерти наследодателя).
Если шестимесячный срок истек, то исправить ситуацию можно, обратившись сначала к нотариусу с заявлением о фактическом принятии наследства, а при отказе – в суд, руководствуясь следующим.
Согласно п. 2 ст. 1153 ГК РФ признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности, если наследник:
– вступил во владение или в управление наследственным имуществом;
– принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;
– произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества;
– оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.
Согласно п. 36 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» под совершением наследником действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства, следует понимать совершение предусмотренных п. 2 ст. 1153 ГК РФ действий, а также иных действий по управлению, распоряжению и пользованию наследственным имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии, в которых проявляется отношение наследника к наследству как к собственному имуществу. В качестве таких действий, в частности, могут выступать: вселение наследника в принадлежавшее наследодателю жилое помещение или проживание в нем на день открытия наследства (в том числе без регистрации наследника по месту жительства или по месту пребывания), обработка наследником земельного участка, подача в суд заявления о защите своих наследственных прав, обращение с требованием о проведении описи имущества наследодателя, осуществление оплаты коммунальных услуг, страховых платежей, возмещение за счет наследственного имущества расходов, предусмотренных ст. 1174 ГК РФ, иные действия по владению, пользованию и распоряжению наследственным имуществом. При этом такие действия могут быть совершены как самим наследником, так и по его поручению другими лицами. Указанные действия должны быть совершены в течение срока принятия наследства, установленного ст. 1154 ГК РФ.
Если отец автора вопроса сумеет представить в суд доказательства выше перечисленных обстоятельств, то суд вправе своим решением признать факт принятия наследства.
Однако получение лицом компенсации на оплату ритуальных услуг и социального пособия на погребение не свидетельствует о фактическом принятии наследства.
Согласие или несогласие супруги на принятие мужем наследства правового значения не имеет, поскольку наследственное имущество не является совместно нажитым в браке имуществом, а принадлежит исключительно мужу-наследнику.
Унаследовал имущество и хочу его продать. Как правильно все оформить?
Я женат. Допустим, получу в наследство часть квартиры или всю целиком. При разводе она делиться не будет и останется за мной — тут все понятно. Когда наследство в натуральной форме, обычно вопросов не возникает. А что будет с деньгами, если квартиру я продам? Как не смешать эти деньги с общими, нажитыми в браке?
Например, можно открыть вклад, положить их и не трогать. А если срок вклада закончится и придется открыть новый в другом банке? Вклады — это общее имущество, которое при разводе придется делить. Хотя, с другой стороны, наследство сменило натуральную форму на денежную и делиться не должно.
Или другой вариант: получаю половину вклада по завещанию. Как сделать, чтобы не делить эти деньги при разводе?
Юрий, вопрос действительно сложный. Защитить от раздела полученную в наследство квартиру легко: у вас будут все документы, подтверждающие, что вы ее унаследовали. Деньги, которые вы получите после продажи, защитить сложнее. Я бы даже сказал, что гарантированно это сделать, наверное, невозможно. Но в определенных случаях можно минимизировать риски, если оформлять все документы правильно и сохранять их.
Деньги от наследства — это личная собственность
Напрямую в семейном кодексе именно про деньги ничего не говорится. В законе указано: унаследованное имущество — личная собственность наследника и не подлежит разделу. В то же время в гражданском кодексе сказано, что деньги и ценные бумаги относятся к движимому имуществу, а значит, тоже входят в состав наследства.
Таким образом, если супруг-наследник продаст свое личное имущество, деньги от продажи будут принадлежать только ему. Исключение: у вас с женой есть брачный договор, в котором предусмотрено иное, например раздел унаследованного имущества.
Как доказать происхождение денег
Ваша главная проблема — доказать, что конкретная сумма, которой вы будете обладать, не должна входить в перечень имущества, подлежащего разделу при разводе.
Бремя обоснования в суде в этом случае лежит на супруге-наследнике, то есть на вас. Вы должны доказать, что конкретная сумма — это именно те средства, которые вы получили от продажи наследства. И что они не являются совместной собственностью супругов. Но это, конечно, в том случае, если супруга знает, что есть вклад или счет с деньгами, и требует раздела. Если не знает, то и делить не надо.
Наиболее разумный способ — открыть для этой суммы отдельный банковский счет. Причем ссылку на этот счет нужно привести в договоре купли-продажи квартиры, полученной в наследство. Вы продаете квартиру и получаете деньги на счет, указанный в договоре. Все, у вас есть доказательство, какую сумму вы получили от продажи наследства.
Еще можно положить деньги наличными в банковскую ячейку. Процентов не будет, но найти и отследить деньги при этом практически невозможно.
Дальше есть несколько вариантов.
Если не собираетесь пользоваться деньгами
Деньги лежат на вашем счету, и тут все просто. Когда вы закрываете счет и открываете новый, запрашивайте у банка выписки, из которых видно движение денег по счетам.
Если пролонгируете счет в том же банке, все еще проще. Ничего специально делать не надо. Если же в разных банках, желательно запастись выписками со счетов из обоих. Из первого — о том, что банк перевел деньги с вашего счета на вашу карту, например, а потом об их переводе в другой банк. В другом банке уже будет счет, который также будет идентифицировать ваши деньги.
Если будете тратить эти деньги
Странно все время держать деньги в банке в ожидании развода. Но если вы будете тратить их на ежедневные потребности, отследить, как вы их использовали, технически невозможно.
Если планируете крупные покупки — квартиру, машину, цифровую технику — или досрочное погашение общего кредита, то сохраняйте документы. Потом с их помощью сможете подтвердить, что покупки делались на ваши личные средства и это ваше личное имущество. В случае с машиной достаточно договора и финансовых документов, что деньги переводились с вашего личного счета, информация о котором у вас уже сохранена.
С покупками в розничных магазинах сложнее. Обычные документы, которые выдает продавец, даже при безналичном расчете не содержат сведений о счете, с которого оплатили товар. Но если сохранить все документы, в будущем можно запросить в банке выписки по вашему счету и соотнести расходы и списание денег со счета.
Приведу пример из судебной практики. Супруги в браке купили квартиру в кредит. При разводе муж захотел разделить ее пополам, жена — как 1 к 15. Она обосновывала свои требования тем, что оплатила большую часть кредита за квартиру деньгами, которые ей подарила мать. В двух судах женщина проиграла дело. Но Верховный суд отменил эти решения и отправил дело на новое рассмотрение. В качестве основания суд указал, что доли в праве общей собственности на квартиру должны определяться пропорционально вложенным личным средствам.
Подобное отступление от равенства долей должно быть и в случае, если унаследованное имущество продают и деньги используют на общую цель. Но вы должны доказать, что оплатили имущество именно подаренными или унаследованными деньгами.
Какие есть еще варианты
Если у вас есть близкие родственники, которым вы безусловно доверяете, можете подарить квартиру им. А они ее продадут и сохранят ваши деньги. Согласие жены на продажу унаследованной квартиры получать не надо. Но при регистрации сделки нужно будет показать документы, что квартиру вы получили в наследство.
Если затем вы купите на эти деньги машину или квартиру, при разводе будет сложнее доказать, что вам положено больше, чем их половина. Отследить перемещение денег в этом случае и доказать это потом в суде проблематично. Но можно сделать и так.
Что в итоге
Вариантов много. Все зависит от того, как вы планируете распорядиться деньгами. Если хранить, то на вкладе или в банковской ячейке. Если тратить, то уделите максимум внимания оформлению документов и постарайтесь производить все расчеты через банки, чтобы можно было отследить движение денег по счетам.
В случае развода и раздела имущества, если деньги все еще будут на вашем счете, доказывать их происхождение придется вам.
Если у вас есть вопрос о личных финансах, дорогих покупках или семейном бюджете, пишите. На самые интересные вопросы ответим в журнале.
Как наследуется совместно нажитое имущество после смерти одного из супругов?
Адвокат Антонов А.П.
Нажитое супругами во время брака имущество является их совместной собственностью, за исключением случаев, когда в брачном договоре прописаны другие положения либо супруги заключили соглашение о разделе имущества (ст. ст. 33, 34, 38 СК РФ; ст. 256 ГК РФ).
По общему правилу к общему имуществу супругов относятся:
доходы каждого из супругов от трудовой, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, а также пенсии, пособия и другие денежные выплаты, которые получены супругами и не имеют специального целевого назначения, например суммы материальной помощи;
движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения и в другие коммерческие организации, которые приобретены за счет общих доходов супругов;
любое другое имущество, которое супруги нажили в период брака. При этом не имеет значения, на имя кого из супругов оно приобретено, на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства.
При этом имущество, полученное одним из супругов во время брака по наследству или в качестве дара, а также вещи индивидуального пользования, кроме драгоценностей и других предметов роскоши, не являются совместно нажитым имуществом (ст. 36 СК РФ).
Переживший супруг сохраняет право на часть общего имущества, которое нажито во время брака с наследодателем. Доля умершего супруга в таком имуществе входит в состав наследства и переходит к наследникам. По общему правилу при определении долей в общем имуществе супругов их доли признаются равными. Иное может быть предусмотрено брачным договором, совместным завещанием супругов, наследственным договором или решением суда (п. 4 ст. 256, ст. 1150 ГК РФ; п. 1 ст. 39 СК РФ).
Например, если у супругов есть квартира в совместной собственности, в наследственную массу включается только доля, составляющая 1/2 квартиры умершего супруга. Оставшаяся 1/2 доли в праве собственности на квартиру сохраняется за пережившим супругом. При этом переживший супруг вправе подать заявление об отсутствии его доли в имуществе, приобретенном во время брака. Тогда все это имущество войдет в состав наследства (п. 33 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9; п. 9 Обзора, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 04.07.2018).
В общем случае для принятия в наследство совместно нажитого имущества после смерти одного из супругов рекомендуем придерживаться следующего алгоритма.
Шаг 1. Выясните, имеется ли завещание или наследственный договор
При наличии завещания, удостоверенного нотариусом или другим уполномоченным лицом, доля в совместном имуществе супругов распределяется в соответствии с распоряжением наследодателя. Так, завещание может предусматривать создание наследственного фонда, осуществляющего деятельность по управлению полученным в порядке наследования имуществом умершего супруга в соответствии с условиями управления наследственным фондом.
Отметим, что распоряжения о наследовании общего имущества и определении долей наследников супруги (завещатели) могут сделать в совместном завещании. Также они могут заключить наследственный договор, включив в него соответствующие условия (п. 1 ст. 123.20-1, ст. ст. 1118, 1119, п. п. 1, 5 ст. 1140.1 ГК РФ).
Исключением из принципа свободы завещания является правило об обязательной доле в наследстве. В соответствии с ним завещатель (завещатели) или наследодатель по наследственному договору не могут лишить права на наследование своих несовершеннолетних или нетрудоспособных детей, нетрудоспособного супруга и родителей, а также своих нетрудоспособных иждивенцев, то есть всех лиц, находящихся на содержании наследодателя. Независимо от содержания завещания они вправе получить не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (п. 4 ст. 1118, п. 6 ст. 1140.1, п. 1 ст. 1149 ГК РФ).
Справка. Нетрудоспособные лица
При определении наследственных прав к нетрудоспособным относятся (ст. 8.2 Закона от 26.11.2001 N 147-ФЗ; п. 31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9):
несовершеннолетние лица;
женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет;
граждане, признанные инвалидами I, II или III группы (вне зависимости от назначения им пенсии по инвалидности).
При этом вышеперечисленные лица утрачивают право на обязательную долю, в случае если также являются выгодоприобретателями наследственного фонда, учрежденного во исполнение завещания наследодателя, и в течение срока, установленного для принятия наследства, не заявили ведущему наследственное дело нотариусу об отказе от всех прав выгодоприобретателя (ст. 123.20-3, п. 5 ст. 1149 ГК РФ).
В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию (п. 3 ст. 1149 ГК РФ).
Шаг 2. Учтите особенности наследования по закону (если завещание или наследственный договор отсутствуют)
Если умерший супруг не составил завещание или не заключил наследственный договор, наследование осуществляется по закону (ч. 1 ст. 1111 ГК РФ).
Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности. Лица, указанные в одной очереди, наследуют в равных долях, за исключением наследников по праву представления. При отсутствии наследников одной очереди к наследованию призываются наследники следующей очереди. Наследниками первой очереди являются дети, супруг и родители наследодателя, которые чаще всего наследуют имущество (ст. ст. 1141, 1142 ГК РФ).
Если между наследниками нет спора, отсутствуют решение суда и брачный договор, в наследственную массу включается половина всего совместно нажитого супругами имущества. Далее эта половина наследуется пережившим супругом единолично или пережившим супругом и другими наследниками первой очереди. В этом случае наследство распределяется между ними в равных долях (ст. 39 СК РФ; ст. 1141 ГК РФ).
Когда кто-то из наследников по закону умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем, доля переходит к потомкам и делится поровну. Например, после смерти матери и сына дети сына получат по 1/2 доли наследственной массы (п. 1 ст. 1146 ГК РФ).
Шаг 3. Примите наследство
Для принятия наследства необходимо подать нотариусу по последнему месту жительства наследодателя заявление о принятии наследства или заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство. Вид заявления наследник выбирает по своему усмотрению (п. 1 ст. 1153 ГК РФ).
Обычно в заявлении о принятии наследства пишется просьба выдать свидетельство о праве на наследство. В таком случае не потребуется представления отдельного заявления о выдаче свидетельства, при условии указания в таком заявлении состава наследственного имущества, на которое наследник просит выдать свидетельство. Если вы подаете заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство, то наследство считается принятым вами даже при отсутствии отдельного заявления о принятии наследства (п. п. 5.15, 13.1 Методических рекомендаций, утв. решением Правления ФНП от 25.03.2019, протокол N 03/19).
Уточнить контактные данные нотариуса нотариального округа, в котором был зарегистрирован умерший, можно в нотариальной палате соответствующего территориального образования (ст. 123.16-3 ГК РФ).
По общему правилу принять наследство можно в течение шести месяцев со дня открытия наследства. Временем открытия наследства является момент смерти гражданина. Соответственно, днем открытия наследства следует считать дату, на которую приходится момент смерти наследодателя, то есть дату его смерти (п. 1 ст. 1114, п. 1 ст. 1154 ГК РФ).
Если этот срок пропущен, возможны иные варианты приобретения наследства: восстановление пропущенного срока или признание права на наследственное имущество в судебном порядке, а также признание наследника вступившим в наследство всеми иными наследниками путем подачи соответствующего заявления нотариусу (ст. 1155 ГК РФ).
Шаг 4. Подготовьте необходимые документы и представьте их нотариусу
Для нотариуса могут потребоваться документы и сведения, подтверждающие (ст. ст. 72, 73 Основ законодательства РФ о нотариате; п. п. 46 — 49, 56, 57 Регламента, утв. Приказом Минюста России от 30.08.2017 N 156; п. 13.11 Методических рекомендаций):
факт, момент и место смерти наследодателя (например, свидетельство о смерти, выданное органами ЗАГС);
основания для призвания к наследованию: в частности, это завещание (при наследовании по завещанию) или, например, свидетельство о заключении брака (при наследовании по закону);
принадлежность наследодателю имущества на праве собственности (например, свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество, выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН, до 01.01.2017 — ЕГРП)). Следует учитывать, что сведения из ЕГРН, содержащие, в частности, данные о правах наследодателя и его пережившего супруга на наследственное имущество, нотариус запрашивает самостоятельно в течение трех рабочих дней со дня вашего обращения. При этом нотариус не вправе от вас требовать представления таких сведений (ст. 47.1 Основ законодательства РФ о нотариате; ч. 14 ст. 62 Закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ);
стоимость имущества, которая может подтверждаться независимой оценкой соответствующих организаций. Однако это не означает, что нотариус вправе требовать с наследников документы, выданные такими организациями. Например, стоимость квартиры может быть подтверждена выпиской из ЕГРН о кадастровой стоимости.
Кроме того, за выдачу свидетельства о праве на наследство необходимо уплатить госпошлину (или нотариальный тариф — при обращении к частному нотариусу), размер которой зависит от доли в праве собственности на квартиру (пп. 22 п. 1 ст. 333.24, пп. 3 п. 1 ст. 333.25 НК РФ; ч. 1, 2 ст. 22 Основ законодательства РФ о нотариате).
Справка. Размер госпошлины (тарифа)
Размер госпошлины (нотариального тарифа) за выдачу нотариусом свидетельства о праве на наследство:
родным и усыновленным детям, супругу, родителям, полнородным братьям и сестрам наследодателя — 0,3% стоимости наследуемого имущества, но не более 100 000 руб.;
другим наследникам — 0,6% стоимости наследуемого имущества, но не более 1 000 000 руб.
От уплаты госпошлины освобождаются, в частности, наследники, не достигшие совершеннолетия ко дню открытия наследства, а также лица при наследовании квартиры, если они проживали совместно с наследодателем на день его смерти и продолжают проживать в этой квартире после его смерти (пп. 22 п. 1 ст. 333.24, п. 5 ст. 333.38 НК РФ).
Нотариус вправе потребовать другие документы, так как исчерпывающего перечня необходимых документов не существует.
Шаг 5. Получите свидетельство о праве на наследство
Получить свидетельство о праве на наследство можно по истечении шести месяцев с момента смерти наследодателя. Нотариус выдает его, если вы представили все необходимые документы.
Он может выдать свидетельство до истечения указанного срока, если нет сомнений по поводу количества лиц, обратившихся за свидетельством о праве на наследство, и других возможных наследников (п. п. 1, 2 ст. 1163 ГК РФ).
Выданное нотариусом с 29.12.2020 свидетельство о праве на наследство на бумажном носителе должно иметь машиночитаемую маркировку, с помощью которой можно проверить его достоверность (ст. 5.1, ч. 2 ст. 45.1 Основ законодательства РФ о нотариате; ч. 1 ст. 6 Закона от 27.12.2019 N 480-ФЗ).
Приведенный порядок оформления наследственных прав на долю в общем имуществе супругов одинаков для всех видов имущества — от недвижимости до денежных вкладов. Однако для оформления в наследство некоторых видов имущества, например, долей в уставном капитале организаций, нужно следовать правилам, учитывающим специфику конкретного вида имущества (Методические рекомендации по теме «О наследовании долей в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью» (утв. на заседании Координационно-методического совета нотариальных палат ЮФО, С-К ФО, ЦФО РФ 28 — 29.05.2010)).
С уважением, адвокат Анатолий Антонов, управляющий партнер адвокатского бюро «Антонов и партнеры.
Остались вопросы к адвокату?
Задайте их прямо сейчас здесь, или позвоните нам по телефонам в Москве +7 (499) 288-34-32 или в Самаре +7 (846) 212-99-71 (круглосуточно), или приходите к нам в офис на консультацию (по предварительной записи)!

